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搜狗訴百度輸入法專利侵權(quán)索賠2.6億元
在互聯(lián)網(wǎng)市場的激烈“廝殺”中,總少不了知識(shí)產(chǎn)權(quán)的身影。2015年10月,搜狗公司以17件輸入法專利權(quán)被侵犯為由,將百度公司訴至法院??傆?jì)2.6億元的索賠額刷新了我國專利訴訟索賠數(shù)額的紀(jì)錄。
作為輸入法軟件市場的先行者,2006年,搜狐公司正式發(fā)布搜狗輸入法產(chǎn)品,并一炮打響。2010年,搜狗公司從搜狐公司分拆出來獨(dú)立運(yùn)營,搜狗輸入法也成為搜狗公司的一張“王牌”。也是在2010年,百度公司推出百度輸入法,正式進(jìn)軍輸入法市場。
2015年10月,搜狗公司以百度公司的百度輸入法產(chǎn)品侵犯了其8件專利權(quán)為由,向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起8起專利侵權(quán)訴訟,索賠8000萬元。11月,搜狗公司又針對(duì)9件專利分別向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院、上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院及上海市高級(jí)人民法院提起專利侵權(quán)訴訟,指控百度公司侵犯其專利權(quán),并索賠1.8億元。
對(duì)于此次糾紛雙方實(shí)力對(duì)比,業(yè)內(nèi)人士介紹,從兩家公司的專利布局情況來看,搜狗公司在輸入法領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)起步較早,專利申請(qǐng)量較多,具有比較明顯的技術(shù)優(yōu)勢。百度公司雖然在該領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)起步較晚,但其近兩年的專利申請(qǐng)量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。
點(diǎn)評(píng):
搜狗公司與百度公司此次在輸入法市場上的短兵相接,背后是輸入法軟件巨大的市場潛力。近年來,輸入法軟件已經(jīng)成為除瀏覽器和即時(shí)通訊軟件外,我國網(wǎng)民使用最頻繁的軟件之一。越來越多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)試圖通過打進(jìn)輸入法市場,來增加用戶粘性,爭奪用戶流量。互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)作為知識(shí)密集型行業(yè)的典型代表,知識(shí)產(chǎn)權(quán)也成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在市場競爭中最為重要的“武器”之一。為爭奪市場,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛亮出自有專利在市場中“廝殺”。此次搜狗公司向百度公司索賠2.6億元之巨,更是盡顯專利之“利”。(知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào) 記者 趙世猛)
輝瑞“明星產(chǎn)品”專利權(quán)被宣告無效
強(qiáng)力降脂藥物阿托伐他汀(商品名:立普妥)是美國輝瑞公司的“明星產(chǎn)品”,全球年銷售額超過100億美元。但2015年最高人民法院的一紙判決,使美國輝瑞公司對(duì)阿托伐他汀的專利布局遭受“重創(chuàng)”,最高人民法院就阿托伐他汀鈣I型晶體專利權(quán)無效行政糾紛案作出再審判決,維持了國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)(下稱專利復(fù)審委)此前作出的決定,阿托伐他汀鈣I型晶體專利權(quán)被宣告全部無效。
阿托伐他汀是一種新型的人工合成降脂藥。沃尼爾·朗伯公司在1985年成功合成阿托伐他汀。2000年,美國輝瑞公司收購了沃尼爾·朗伯公司。
2011年12月,阿托伐他汀的化合物專利權(quán)到期,但為了盡量延長相關(guān)產(chǎn)品的保護(hù)期限,美國輝瑞公司在早期就阿托伐他汀的中間體、組合物和衍生物晶體等提交了眾多專利申請(qǐng),進(jìn)行了嚴(yán)密的專利布局。目前,美國輝瑞公司仍擁有20余件阿托伐他汀衍生物晶體的專利,這些晶體中最著名的即為阿托伐他汀鈣I型晶體(立普妥中的活性成分)。
北京嘉林藥業(yè)股份有限公司(下稱嘉林藥業(yè))是我國較早生產(chǎn)阿托伐他?。ㄉ唐访喊罚┑闹扑幤髽I(yè)。2007年,美國輝瑞公司將嘉林藥業(yè)告上法庭,訴其專利侵權(quán)。針鋒相對(duì),2007年嘉林藥業(yè)提起針對(duì)涉案專利權(quán)的無效宣告請(qǐng)求。隨后,中國政法大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究中心主任張楚也向?qū)@麖?fù)審委遞交了同樣的申請(qǐng)。
專利復(fù)審委審理后,以該專利說明書未充分公開所有權(quán)利要求的技術(shù)方案為由,宣告該專利權(quán)全部無效。該決定作出后,沃尼爾·朗伯公司不服,向北京市第一中級(jí)人民法院起訴,請(qǐng)求撤銷該決定。北京一中院審理后維持了專利復(fù)審委的決定。沃尼爾·朗伯公司對(duì)該判決不服,向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。北京高院二審撤銷了北京一中院的判決。專利復(fù)審委、嘉林藥業(yè)、張楚不服上述二審判決,又向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?。最終,最高人民法院判決撤銷北京高院的判決,維持北京一中院此前的判決以及專利復(fù)審委此前作出的決定,阿托伐他汀鈣I型晶體專利權(quán)被宣告全部無效。
點(diǎn)評(píng):
專利從法律上賦予權(quán)利人對(duì)創(chuàng)新成果排他性的財(cái)產(chǎn)權(quán)。也正是因?yàn)檫@種排他性,在加強(qiáng)專利保護(hù),充分保護(hù)專利權(quán)人合法權(quán)益的同時(shí),應(yīng)當(dāng)兼顧專利權(quán)這一私權(quán)與社會(huì)公共利益之間的平衡。在重視對(duì)專利進(jìn)行保護(hù)的同時(shí),同樣應(yīng)當(dāng)重視對(duì)公共知識(shí)領(lǐng)域的保護(hù),特別是在醫(yī)藥等與社會(huì)公共利益最直接相關(guān)的領(lǐng)域。社會(huì)公眾在充分尊重他人的創(chuàng)造成果的同時(shí),對(duì)于那些公開不充分、缺乏新穎性或創(chuàng)造性等理應(yīng)進(jìn)入公共知識(shí)領(lǐng)域的專利,應(yīng)當(dāng)通過合法途徑勇于提起無效宣告請(qǐng)求。(知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào) 記者 趙世猛)
高通因壟斷被罰60.88億元
2015年2月10日,國家發(fā)展和改革委員會(huì)開出中國反壟斷歷史上金額最大的罰單——美國高通公司因壟斷行為被罰人民幣60.88億元,并被責(zé)令整改。
成立于1985年7月的美國高通公司是一家無線電通訊技術(shù)研發(fā)公司,同時(shí)也是全球最大的專利許可收費(fèi)公司和最大的無線通訊芯片制造商,以在CDMA技術(shù)方面處于領(lǐng)先地位而聞名。美國高通公司擁有數(shù)千件CDMA及其他無線通信領(lǐng)域相關(guān)專利及專利申請(qǐng),其中相當(dāng)一部分專利已經(jīng)被全球標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)普遍采納或建議采納。
2013年7月,國家發(fā)改委收到針對(duì)美國高通公司的舉報(bào),稱美國高通公司在中國涉嫌濫用其在無線專利標(biāo)準(zhǔn)、必要專利市場、手機(jī)芯片市場的支配地位,實(shí)施價(jià)格壟斷行為,主要包括不公平的高額定價(jià)、歧視性定價(jià)、附加不合理交易條件等等。
2015年2月10日,國家發(fā)改委裁決高通公司構(gòu)成濫用市場支配地位實(shí)施排除、限制競爭的壟斷行為,責(zé)令其進(jìn)行整改,并依法對(duì)美國高通公司處以其2013年度在中國市場銷售額8%的罰款,計(jì)人民幣60.88億元。
該處罰決定作出后,美國高通公司對(duì)此未提出異議。美國高通公司表示,接受該處罰決定,并將如期繳納罰款,不再尋求進(jìn)一步的法律程序進(jìn)行抗辯。
點(diǎn)評(píng):
標(biāo)準(zhǔn)必要專利堪稱專利中的“戰(zhàn)斗機(jī)”。因?yàn)榕c行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合,標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人通??梢越璐巳〉靡欢ǖ氖袌鰞?yōu)勢地位。如果權(quán)利人憑借這種市場優(yōu)勢地位,在進(jìn)行專利許可、授權(quán)時(shí)進(jìn)行不公平的高額定價(jià)、歧視性定價(jià),附加不合理交易條件等,就可能會(huì)阻礙創(chuàng)新,進(jìn)而對(duì)社會(huì)公共利益造成損害。因此,標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人在利用標(biāo)準(zhǔn)必要專利獲益時(shí),應(yīng)當(dāng)受到一定的限制,如遵守公平、合理、非歧視原則等。國家發(fā)改委對(duì)美國高通公司的這一處罰對(duì)通信行業(yè)影響巨大,也為標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)利人劃出了一條“警戒線”。(知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào) 記者 趙世猛)
江蘇衛(wèi)視《非誠勿擾》被判商標(biāo)侵權(quán)
“江蘇衛(wèi)視的《非誠勿擾》節(jié)目恐怕要更名了!”2015年12月11日,廣東省深圳市中級(jí)人民法院對(duì)“非誠勿擾”商標(biāo)侵權(quán)糾紛案作出終審判決:撤銷一審判決,認(rèn)定江蘇省廣播電視總臺(tái)(下稱江蘇衛(wèi)視)、深圳市珍愛網(wǎng)信息技術(shù)有限公司(下稱珍愛網(wǎng))侵犯金阿歡第7199523號(hào)“非誠勿擾”商標(biāo)權(quán)。該案判決在2015年末成為社會(huì)熱點(diǎn)。
2009年,金阿歡向國家工商行政管理總局商標(biāo)局提出申請(qǐng)注冊“非誠勿擾”商標(biāo)。2010年9月,金阿歡的“非誠勿擾”商標(biāo)被正式核準(zhǔn)注冊,注冊號(hào)為7199523號(hào),核定使用類別為第45類的交友服務(wù)和婚姻介紹所等。
江蘇衛(wèi)視于2010年初推出大型婚戀交友類節(jié)目《非誠勿擾》,憑借精良的節(jié)目制作和全新的婚戀交友模式,迅速得到觀眾廣泛認(rèn)可,屢屢創(chuàng)下省級(jí)衛(wèi)視的收視紀(jì)錄。
金阿歡以侵犯商標(biāo)權(quán)為由,將江蘇衛(wèi)視訴至深圳市南山區(qū)人民法院。南山法院一審認(rèn)為,江蘇衛(wèi)視使用“非誠勿擾”為商標(biāo)性使用,但其為電視節(jié)目,與金阿歡擁有的“非誠勿擾”商標(biāo)核定服務(wù)類別不同,屬于不同類商品(服務(wù)),不構(gòu)成侵權(quán)。據(jù)此,南山法院駁回了金阿歡的起訴。
金阿歡不服一審判決,提起上訴。深圳中院二審認(rèn)定,江蘇衛(wèi)視的《非誠勿擾》節(jié)目,從服務(wù)目的、內(nèi)容、方式、對(duì)象等判定,均是提供征婚、相親、交友的服務(wù),與金阿歡擁有的第7199523號(hào)“非誠勿擾”商標(biāo)核定的服務(wù)項(xiàng)目相同。法院認(rèn)為,金阿歡的“非誠勿擾”商標(biāo)已投入商業(yè)使用,但由于江蘇衛(wèi)視的知名度及節(jié)目的宣傳,使得公眾造成反向混淆。同時(shí),江蘇衛(wèi)視通過播出《非誠勿擾》,收取大量廣告費(fèi)用,足以證明其以營利為目的進(jìn)行商業(yè)使用,構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。最終,深圳中院判令江蘇衛(wèi)視立即停止使用《非誠勿擾》欄目名稱。
據(jù)了解,江蘇衛(wèi)視已針對(duì)該案提起再審申請(qǐng)。
點(diǎn)評(píng):
由于“非誠勿擾”電視節(jié)目的高收視率,該案的判決受到社會(huì)的廣泛關(guān)注。該案的審理結(jié)果,反映出法院在認(rèn)定是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)時(shí),對(duì)于同類商品(服務(wù))的認(rèn)定不應(yīng)機(jī)械地按照《類似商品與服務(wù)區(qū)別表》來判定,而更應(yīng)當(dāng)考慮二者的內(nèi)容和性質(zhì)等,客觀判定兩者服務(wù)類別是否相同或相似。值得注意的是,隨著國內(nèi)新興業(yè)態(tài)的不斷發(fā)展,某一商品或服務(wù)可能具有多種屬性,建議企業(yè)加強(qiáng)商標(biāo)保護(hù)意識(shí),提前做好全面的商標(biāo)檢索工作,避免侵犯他人商標(biāo)權(quán)。(知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào) 作者 胡姝陽)
法院判決商標(biāo)局《新增服務(wù)商標(biāo)的通知》規(guī)定違法
2015年9月17日,北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院由全體審判委員會(huì)委員開庭審理了一起商標(biāo)行政案件,案件緣由是安徽華源醫(yī)藥股份有限公司(下稱華源醫(yī)藥公司)因申請(qǐng)商標(biāo)注冊被駁回,以國家工商行政管理總局商標(biāo)局(下稱商標(biāo)局)為被告提起了行政訴訟。
案件起源于2012年,當(dāng)年12月14日,商標(biāo)局為了執(zhí)行《商標(biāo)注冊用商品和服務(wù)國際分類尼斯協(xié)定》的決議,出臺(tái)了《關(guān)于申請(qǐng)注冊新增零售或批發(fā)服務(wù)商標(biāo)有關(guān)事項(xiàng)的通知》,該通知第四條規(guī)定了新增商標(biāo)注冊申請(qǐng)的過渡期,期限為2013年1月1日至1月31日。在此期間內(nèi),在相同或類似新增服務(wù)項(xiàng)目上提出的注冊申請(qǐng),視為同一天申請(qǐng)。
2013年1月4日,新增服務(wù)商標(biāo)的通知開始執(zhí)行后的第一個(gè)工作日,華源醫(yī)藥公司即向商標(biāo)局提出了商標(biāo)注冊申請(qǐng),申請(qǐng)商標(biāo)由中文“華源醫(yī)藥”及圖形構(gòu)成,指定使用在第35類商品上。此后,又有兩家企業(yè)提出申請(qǐng)“華源”商標(biāo)。2014年10月23日,商標(biāo)局針對(duì)上述3家企業(yè)的商標(biāo)注冊申請(qǐng),作出了《商標(biāo)注冊同日申請(qǐng)協(xié)商通知書》,認(rèn)為3個(gè)申請(qǐng)商標(biāo)近似且均未使用,讓三方于30日內(nèi)自行協(xié)商,保留一方申請(qǐng)。如果協(xié)商不成,商標(biāo)局將以抽簽方式確定一個(gè)申請(qǐng)人。華源醫(yī)藥公司在收到商標(biāo)局的協(xié)商通知書后,隨即向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起了行政訴訟,請(qǐng)求法院撤銷商標(biāo)局作出的該協(xié)商通知書,并判令其重新作出決定。
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為,商標(biāo)局《新增服務(wù)商標(biāo)的通知》第四條關(guān)于過渡期的規(guī)定,實(shí)質(zhì)上是對(duì)我國商標(biāo)法第三十一條規(guī)定的“同一天”進(jìn)行了重新定義,超越了商標(biāo)局所主張的對(duì)法律如何具體應(yīng)用進(jìn)行解釋的范疇。因此,商標(biāo)局作出該項(xiàng)規(guī)定超越了其法定權(quán)限。
法院據(jù)此作出判決,判令撤銷商標(biāo)局于2014年10月作出的要求華源醫(yī)藥公司與其他商標(biāo)注冊申請(qǐng)人自行協(xié)商確定申請(qǐng)人的《商標(biāo)注冊同日申請(qǐng)協(xié)商通知書》,并對(duì)華源醫(yī)藥公司提出的“華源醫(yī)藥”及圖商標(biāo)的注冊申請(qǐng)重新作出審查決定。
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該案是新行政訴訟法實(shí)施后,首例國家部委制定的規(guī)范性文件的合法性受到司法審查的案件。該案中,北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院探索審委會(huì)審案在司法界得到廣泛贊賞,認(rèn)為這樣不僅是司法改革的大膽嘗試,也有助于提高司法權(quán)威。法院判決部委規(guī)范性文件違法,這將有助于促使公權(quán)力行使時(shí)更加謹(jǐn)慎、守法。(知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào) 記者 祝文明)
“新百倫商標(biāo)侵權(quán)案” New Balance被判賠9800萬元
2015年4月,廣州市中級(jí)人民法院對(duì)美國知名運(yùn)動(dòng)品牌“New Balance”被訴商標(biāo)侵權(quán)案作出一審判決。該院認(rèn)為,美國New Balance公司在中國的關(guān)聯(lián)公司——新百倫貿(mào)易(中國)有限公司(下稱新百倫公司)因使用他人已注冊商標(biāo)“新百倫”,構(gòu)成對(duì)他人商標(biāo)專用權(quán)的侵犯,須賠償對(duì)方9800萬元。據(jù)了解,這也是廣州中院有史以來判賠額度最高的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件。
美國New Balance公司創(chuàng)立于1906年,上世紀(jì)90年代已經(jīng)進(jìn)入中國市場,當(dāng)時(shí)的譯名為“紐巴倫”,但“紐巴倫”商標(biāo)后被New Balance公司當(dāng)時(shí)在中國的生產(chǎn)商注冊,后來兩家公司分道揚(yáng)鑣。New Balance公司后來在中國市場開始使用“新百倫”這個(gè)名字,但沒想到,新名字遭到“侵權(quán)”困擾。
2013年,廣州的自然人周樂倫起訴新百倫公司,稱自己擁有“百倫”“新百倫”商標(biāo),新百倫公司在宣傳和銷售產(chǎn)品時(shí)長期、大量使用“新百倫”商標(biāo),侵犯了其擁有的注冊商標(biāo)專用權(quán)。
新百倫公司辯稱并不存在商標(biāo)侵權(quán),公司早在2003年就廣泛使用“新百倫”一詞,當(dāng)時(shí)的“百倫”商標(biāo)尚未進(jìn)行商業(yè)使用,而“新百倫”一詞是美國New Balance公司意譯和音譯結(jié)合產(chǎn)生的中文名稱,新百倫公司的高知名度也無需攀附其他商標(biāo)。
廣州中院經(jīng)審理認(rèn)為,在明知原告獲得“新百倫”注冊商標(biāo)后,被告仍繼續(xù)在銷售及宣傳中廣泛地使用“新百倫”標(biāo)識(shí),因此不能認(rèn)定被告對(duì)“新百倫”字樣的使用屬于善意的使用,被告主張對(duì)“新百倫”享有在先權(quán)利的意見無法成立,因此判決被告新百倫公司停止使用“新百倫”商標(biāo),并賠償原告9800萬元。
新百倫公司不服一審判決,提起了上訴。2015年11月,該案在廣東省高級(jí)人民法院公開開庭審理,目前尚無判決結(jié)果。
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隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,中國市場已經(jīng)成為國外品牌的必爭之地,這就避免不了中文商標(biāo)的注冊和使用。雖然“新百倫”商標(biāo)案二審還沒有定論,但該案對(duì)外資進(jìn)入中國及中國企業(yè)走向海外市場都有巨大的警示意義:法律具有地域性,最好在產(chǎn)品未推出之時(shí)就先鋪好知識(shí)產(chǎn)權(quán)路,免得日后引起糾紛。(知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào) 作者 蘇杰)
“新浪訴鳳凰網(wǎng)案” 體育賽事錄制畫面被認(rèn)定為作品
2015年6月,備受關(guān)注的北京新浪互聯(lián)信息服務(wù)有限公司(下稱新浪公司)訴北京天盈九州網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(下稱鳳凰網(wǎng))等非法轉(zhuǎn)播中超聯(lián)賽一案迎來了一審判決。北京市朝陽區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為,賽事錄制形成的畫面符合我國著作權(quán)法對(duì)作品獨(dú)創(chuàng)性的要求,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為作品,體育賽事的轉(zhuǎn)播行為屬于“應(yīng)當(dāng)由著作權(quán)人享有的其他權(quán)利”,鳳凰網(wǎng)等的行為構(gòu)成侵權(quán)。該案被眾多媒體稱為“中國體育賽事轉(zhuǎn)播著作權(quán)第一案”。
2013年8月,新浪公司發(fā)現(xiàn),鳳凰網(wǎng)的中超頻道首頁在顯著位置標(biāo)注并提供中超比賽的視頻。2015年3月,新浪公司將鳳凰網(wǎng)訴至法院,稱其經(jīng)中超聯(lián)賽有限責(zé)任公司合法授權(quán),在門戶網(wǎng)站領(lǐng)域獨(dú)家轉(zhuǎn)播、傳播、播放中超聯(lián)賽及所有視頻,鳳凰網(wǎng)提供中超比賽視頻的行為侵犯了其著作權(quán)并構(gòu)成不正當(dāng)競爭,索賠400萬元。
2015年3月,北京朝陽法院公開開庭審理了該案。庭審中,新浪公司將索賠數(shù)額提升至1000萬元。鳳凰網(wǎng)則辯稱足球賽事不是著作權(quán)法保護(hù)的對(duì)象,對(duì)體育賽事享有權(quán)利并不等于對(duì)體育賽事節(jié)目享有權(quán)利。
2015年6月,北京朝陽法院作出一審判決,認(rèn)定鳳凰網(wǎng)等轉(zhuǎn)播中超比賽的行為,侵犯了新浪公司對(duì)涉案賽事畫面作品享有的著作權(quán),判令其賠償新浪公司經(jīng)濟(jì)損失50萬元。北京朝陽法院在判決中指出,賽事轉(zhuǎn)播的制作程序,不僅僅包括對(duì)賽事的錄制,還包括回看的播放,比賽及球員的特寫,場內(nèi)與場外、球員與觀眾、全場與局部的畫面,以及配有的全場點(diǎn)評(píng)和解說。而上述畫面的形成,是編導(dǎo)對(duì)多臺(tái)設(shè)備拍攝的多個(gè)鏡頭的選擇、編排的結(jié)果。因此,盡管法律上沒有規(guī)定獨(dú)創(chuàng)性的標(biāo)準(zhǔn),但應(yīng)當(dāng)認(rèn)為對(duì)賽事錄制鏡頭的選擇、編排,形成可供觀賞的新畫面,無疑是一種創(chuàng)作性勞動(dòng)。因此,賽事錄制形成的畫面,達(dá)到我國著作權(quán)法對(duì)作品獨(dú)創(chuàng)性的要求,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為作品。
據(jù)悉,鳳凰網(wǎng)不服一審判決,已經(jīng)提起上訴。
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2015年10月,體奧動(dòng)力以80億元的價(jià)格購買未來5年中超聯(lián)賽全媒體版權(quán)這一消息刷遍了“朋友圈”。但是,一直以來,就體育賽事畫面能否受我國著作權(quán)法保護(hù)這一問題,業(yè)內(nèi)存在不同的意見。在新浪公司訴鳳凰網(wǎng)一案中,北京朝陽法院確認(rèn)體育賽事的相關(guān)權(quán)利,并明確錄制賽事形成的畫面應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為作品,體育賽事直播行為屬于“應(yīng)當(dāng)由著作權(quán)人享有的其他權(quán)利”。目前該案進(jìn)入二審程序,其最終結(jié)果對(duì)于體育賽事節(jié)目的版權(quán)保護(hù)具有重要意義,進(jìn)而將對(duì)我國體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重要影響。(知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào) 記者 趙世猛)
“雙十一”大戰(zhàn) 京東對(duì)阿里先舉報(bào)后起訴
2015年的“雙十一”(11月11日)期間,國內(nèi)兩大電商巨頭——阿里巴巴集團(tuán)和北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司(下稱京東公司)之間的競爭趨于白熱化。京東公司先是向國家工商行政管理總局實(shí)名舉報(bào),稱阿里巴巴集團(tuán)在“雙十一”促銷活動(dòng)中脅迫商家“二選一”,擾亂電子商務(wù)市場秩序,后又向北京市海淀區(qū)人民法院提起訴訟,稱浙江天貓網(wǎng)絡(luò)有限公司(下稱天貓公司)在發(fā)布的廣告中宣稱“當(dāng)日達(dá)當(dāng)日用”“輕松購物當(dāng)日達(dá)”,構(gòu)成虛假宣傳的不正當(dāng)競爭行為。
2015年10月底,京東公司通過其官方微信公眾號(hào)(京東黑板報(bào))公布了某企業(yè)要求撤銷在京東公司“雙十一”會(huì)場資源的請(qǐng)求,原因是因?yàn)槟畴娚唐脚_(tái)要求該企業(yè)不能在其他電商平臺(tái)參與活動(dòng)。京東公司火速作出處理,將該企業(yè)網(wǎng)店關(guān)閉,并宣布永不合作。隨后,該企業(yè)發(fā)微博指責(zé)京東公司粗暴關(guān)店,并稱不再和京東公司合作。
經(jīng)歷了這一事件,京東公司將矛頭指向了阿里巴巴集團(tuán)。2015年11月3日,京東公司通過其微信公眾號(hào)發(fā)布消息,宣布已經(jīng)向國家工商行政管理總局實(shí)名舉報(bào)阿里巴巴集團(tuán)擾亂電商市場秩序。京東公司稱,阿里巴巴集團(tuán)向商家傳遞的信息是:如果參加天貓“雙十一”主會(huì)場活動(dòng),就不允許參加其他電商平臺(tái)“雙十一”主會(huì)場活動(dòng)。對(duì)于已經(jīng)和其他平臺(tái)達(dá)成合作意向的,則要求商家直接退出,否則會(huì)在流量和資源位等方面進(jìn)行處罰或制裁,導(dǎo)致商家無法正常參與其他電商平臺(tái)的“雙十一”促銷活動(dòng)。京東公司認(rèn)為,這些行為妨礙正常市場競爭,更嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者利益。
而阿里巴巴集團(tuán)有關(guān)負(fù)責(zé)人則駁斥了京東公司的指責(zé),稱阿里巴巴集團(tuán)并不存在“二選一”行為。
而在實(shí)名舉報(bào)的同一天,京東公司向北京市海淀區(qū)人民法院提起訴訟,稱阿里巴巴集團(tuán)旗下天貓公司、天津貓超電子商務(wù)有限公司(下稱貓超公司)“雙十一”期間的有關(guān)行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭,請(qǐng)求海淀法院判令天貓公司、貓超公司立即停止虛假宣傳行為,立即停止發(fā)布、傳播含有“當(dāng)日達(dá)當(dāng)日用”“價(jià)格任性比全城當(dāng)日達(dá)”“輕松購物當(dāng)日達(dá)”等用語的廣告;連續(xù)一個(gè)月在曾經(jīng)發(fā)布過虛假宣傳內(nèi)容的相關(guān)報(bào)紙、互聯(lián)網(wǎng)、戶外廣告牌上刊登聲明,澄清上述廣告語系虛假宣傳,以消除影響;連續(xù)一個(gè)月在天貓公司網(wǎng)站(www.tmall.com)和貓超公司網(wǎng)站(chaoshi.tmall.com)首頁顯著位置,連續(xù)一周在新浪網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)及平面媒體顯著位置就其不正當(dāng)競爭行為向京東公司賠禮道歉,消除影響;承擔(dān)該案所有合理費(fèi)用及訴訟費(fèi)用。
目前,被業(yè)界戲稱為“貓狗大戰(zhàn)”的京東、天貓之爭尚未有結(jié)果。
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眾所周知,阿里巴巴集團(tuán)和京東公司是目前國內(nèi)最大的兩家電子商務(wù)企業(yè)。雖然業(yè)務(wù)模式稍有不同,阿里巴巴集團(tuán)與京東公司的競爭不可避免,但此前雙方并沒有公開的對(duì)抗,直到2015年“雙十一”前夕,京東公司率先采取了行動(dòng)。
如火如荼的“雙十一”為全國消費(fèi)者帶來了網(wǎng)購狂歡,阿里巴巴集團(tuán)和京東公司在其中作出了非常大的貢獻(xiàn)。此次的“貓狗大戰(zhàn)”凸顯了電商之間的激烈競爭。但雙方都應(yīng)該明白,競爭歸競爭,守法是底線。(知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào) 記者 祝文明)
“瓊瑤訴于正案”《宮鎖連城》被判侵權(quán)
2015年12月16日,歷時(shí)近19個(gè)月,備受社會(huì)各界關(guān)注的瓊瑤訴于正,《宮鎖連城》相關(guān)制作方、出品方、投資方等侵犯著作權(quán)一案,由北京市高級(jí)人民法院作出終審宣判,法院駁回于正等一審被告提出的上訴請(qǐng)求,維持原判。依判決,于正須公開向瓊瑤道歉,經(jīng)視文化等4家公司立即停止發(fā)行傳播電視劇《宮鎖連城》,各方連帶賠償瓊瑤經(jīng)濟(jì)損失及合理支出共計(jì)500萬元。
2014年4月8日,《宮鎖連城》作為于正所編《宮》系列收官之作登陸湖南衛(wèi)視,開播首日即突破當(dāng)時(shí)省級(jí)衛(wèi)視新劇開播最高收視紀(jì)錄。一周后,著名作家、編劇瓊瑤突然發(fā)布微博稱,《宮鎖連城》抄襲其作品《梅花烙》,并要求該劇停播。對(duì)此,于正發(fā)文予以否認(rèn),稱只是一場巧合與誤傷。
隨著事件發(fā)酵,2014年5月,瓊瑤對(duì)于正以及《宮鎖連城》相關(guān)制作方、出品方、投資方提起侵權(quán)訴訟,要求各方停止侵權(quán),賠償經(jīng)濟(jì)損失2000萬元,并公開道歉。
2014年底,北京市第三中級(jí)人民法院經(jīng)審理作出一審判決,認(rèn)為文學(xué)作品中難免有借鑒情形,但于正在電視劇《宮鎖連城》使用的人物設(shè)置、人物關(guān)系等,超越了對(duì)瓊瑤《梅花烙》作品合理借鑒的邊界,因此構(gòu)成侵權(quán)。判令于正公開道歉,《宮鎖連城》相關(guān)制作方、出品方等立即停止發(fā)行傳播行為,各方連帶賠償瓊瑤500萬元。
一審宣判后,于正等認(rèn)為該判決認(rèn)定事實(shí)不清,證據(jù)不足,適用法律不當(dāng),遂向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。
北京高院于2015年12月16日對(duì)瓊瑤訴于正侵權(quán)案作出終審判決。隨后,瓊瑤也通過微博表示:“該判決是一次歷史性、標(biāo)竿性的宣判,對(duì)保護(hù)原創(chuàng),意義深遠(yuǎn)而偉大。”
點(diǎn)評(píng):
在電視劇生產(chǎn)市場的各類資源中,劇本無疑處于核心位置。對(duì)于編劇而言,創(chuàng)作劇本離不開借鑒與創(chuàng)新,但如何把握借鑒與抄襲的界限、劇本中的情節(jié)設(shè)置、人物背景、個(gè)別劇情近似是否構(gòu)成侵權(quán),均難以從著作權(quán)法中找到明確答案。雖然我國著作權(quán)法規(guī)定只保護(hù)思想,不保護(hù)表達(dá),但是二者之間如何清晰畫出界線,不是一件容易的事情,這也使得難以界定的版權(quán)問題愈發(fā)棘手。可以說,該案的審理思路為類似電視劇劇本版權(quán)糾紛案件提供了參照標(biāo)準(zhǔn)。(知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào) 作者 胡姝陽)
“‘鄭58’植物新品種權(quán)案”判賠近5000萬元
2014年8月,河南金博士種業(yè)股份有限公司(下稱金博士公司)以侵犯其植物新品種權(quán)為由,將北京德農(nóng)種業(yè)有限公司(下稱北京德農(nóng)公司)與河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院訴至河南省鄭州市中級(jí)人民法院,索賠近5000萬元。2015年,鄭州中院對(duì)該案作出一審判決,認(rèn)定北京德農(nóng)公司侵犯了金博士公司對(duì)“鄭58”玉米品種享有的植物新品種權(quán),判令其賠償金博士公司4950萬余元。
“鄭單958”是河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所以“鄭58”為母本、“昌7-2”為父本雜交育成的中早熟玉米品種。金博士公司擁有“鄭58”玉米品種的植物新品種權(quán),此后與河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院以權(quán)利互換的方式許可河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院及其下屬相關(guān)企業(yè)使用“鄭58”培育“鄭單958”玉米品種。
此后,金博士公司發(fā)現(xiàn)北京德農(nóng)公司未經(jīng)其許可擅自使用“鄭58”培育“鄭單958”玉米品種,并進(jìn)行銷售。2014年8月,金博士公司以侵犯植物新品種權(quán)為由,將北京德農(nóng)公司及河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院訴至法院,索賠4950萬元。
北京德農(nóng)公司辯稱該公司于2010年7月從河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院獲得“鄭單958”的生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)和“鄭58”的使用權(quán),其行為不構(gòu)成侵權(quán)。
鄭州中院審理后認(rèn)為,北京德農(nóng)公司對(duì)“鄭58”植物新品種的使用權(quán)應(yīng)截止到2010年7月1日,因而認(rèn)定北京德農(nóng)公司在2010年7月1日后使用“鄭58”玉米自交系繁殖“鄭單958”玉米雜交種子的行為構(gòu)成侵權(quán),于是判決北京德農(nóng)公司賠償金博士公司4950余萬元,河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院對(duì)上述賠償在300萬元范圍內(nèi)承擔(dān)連帶責(zé)任。
據(jù)悉,北京德農(nóng)公司對(duì)一審判決結(jié)果不服,已向河南省高級(jí)人民法院提起上訴。
點(diǎn)評(píng):
近年來,侵犯植物新品種權(quán)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,由此產(chǎn)生的糾紛也日益增多。但是,從司法實(shí)踐來看,植物新品種權(quán)糾紛中,大部分權(quán)利人所獲賠償額相對(duì)較低,在一定程度上挫傷了育種者的創(chuàng)新積極性。此案中,鄭州中院近5000萬元的一審判賠額可謂刷新紀(jì)錄,引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注與討論。(知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào) 記者 趙世猛)
文章來源:http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2016/201601/t20160113_1228264.html